Установление факта принятия наследства и признание права собственности

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Установление факта принятия наследства и признание права собственности». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Справедливости ради надо сказать, что в России оформление наследства после смерти по завещанию – процедура достаточно редкая. У нас традиционно завещаний не пишут. И вообще в большинстве семей считается дурным тоном обсуждать будущее наследство старших родственников. И уж тем более, не составляют завещания совсем молодые люди, как это принято на Западе.

Оформление наследства по завещанию

На практике бывает, что отсутствие завещания приводит к наследственным спорам. Но с другой стороны, и судебные процессы по оспариванию условий завещания тоже не редкость. Так что есть завещание, или нет, процедура и сложность оформления наследства в корне не меняется.

  • Наследник/наследники обращаются к нотариусу, который регистрировал завещание.
  • Тот выдает свидетельства о наследовании имущества, согласно волеизъявлению наследодателя.

Пошаговый порядок оформления наследства по завещанию таков:

  • Лицо, или лица, указанные в завещании, открывают у нотариуса дело о наследстве.
  • Готовят все необходимые документы для получения свидетельства.
  • Оплачивают пошлину.
  • Получают бланки свидетельств, на основании которых оформляют унаследованное имущество на себя.

В суды общей юрисдикции часто поступают иски по наследственным делам. И в частности по вопросам восстановления пропущенных сроков наследования. Поэтому практика многообразна. Отказывают в удовлетворении таких исковых требований довольно часто. Поэтому обращаться в суд желательно с юристом, специализирующимся на наследственных и семейных спорах.

В 2023 году судья откажет, если сочтет доводы истца неубедительными. Такая ситуация обычно складывается, когда претендент сам неправильно трактует судебную практику и нормы ГК РФ. Например, заявляет, что в период, когда нужно было заявлять наследственные права, он лежал в больнице и представляет соответствующие справки. Но для положительного решения такая причина недостаточна, т.к. потенциальный наследник мог вызвать нотариуса в палату и через него направить заявление.

Уважительной причиной в таком случае является кратковременное психическое помешательство, нахождение в коме, пребывание в реанимации, временная недееспособность при отсутствии законного представителя и т.п.

Также и нахождение за пределами РФ не является основанием пропуска. Хотя многие истцы указывают данный факт в качестве основной причины. А вот пребывание за границей и как следствие отсутствие сведений о смерти наследодателя может быть принято в качестве основания для удовлетворения исковых требований.

Каков срок принятия наследства по общему правилу?

Процесс принятия наследства имеет временные ограничения, установленные гражданским законодательством РФ. Процедура может осуществляться с соблюдением общего либо специальных сроков (ст. 1154 Гк рф). Временные рамки в 2021 году устанавливаются в зависимости от множества сопутствующих обстоятельств.

Общий порядок предполагает заявление о своих правах на собственность покойного в течение шести месяцев, начиная со дня открытия наследства.

Временем такового открытия считается дата кончины владельца имущества. Она указывается в свидетельстве о смерти (ст. 1114 Гк рф).

Иногда так случается, что точный момент смерти определить невозможно. В таком случае его устанавливает суд. И днем смерти признается момент предполагаемой кончины, указанный в судебном решении.

Если наследодатель пропал без вести, умершим его тоже признает судебная инстанция. Тогда временем открытия наследственного дела считается дата вступления в силу судебного решения о признании наследодателя умершим (ст. 1114 Гк рф).

Как вступить в наследство путем фактического владения

Фактическим принятием наследства будет считаться простое получение вещи, оставшейся от покойного и пользование ею. В этом случае, если ценность вещи не велика, и претензий на нее со стороны третьих лиц нет, в нотариат обращаться не нужно.

Пример. После смерти Васильевой И., две ее дочери взяли принадлежащие ей ковры, картину, сервиз и драгоценности, разделив между собой. Покойная проживала в доме сына, которому незадолго до смерти дала деньги на ремонт дома и покупку автомобиля. Он беспрепятственно передал сестрам вещи покойной матери. Оформлять раздел имущества родственники не стали.

Иногда такой простой раздел родственники не могут произвести по ряду причин, в числе которых могут быть ситуации:

  1. Одна и та же вещь востребована двумя или несколькими родственниками, которые не могут договориться между собой.
  2. Вещь имеет существенную ценность, являясь произведением искусства или антиквариатом.
  3. Наследники хотят подстраховаться на случай появления других претендентов на наследство.

Кроме этого, простой передачи имущества будет недостаточно, если оно подлежит государственной регистрации в Росреестре или в ГИБДД.

Пример исчисления периода принятия наследства в 2023 году

Гражданка Петрова проживала со своим несовершеннолетним сыном, мужем и свекровью в небольшом населенном пункте. Муж (отец ребенка) уехал на заработки в столицу и через непродолжительное время перестал выходить на связь. Через пять лет свекровь скончалась.

Читайте также:  Прописка через МФЦ: как прописаться и выписаться

Чтобы сын гражданки Петровой смог получить наследство от бабушки по праву представления, его мать обратилась с исковым заявлением в суд. И сообщила, что в течение пяти лет муж не выходил на связь и розыск его правоохранительными органами ни к каким положительным результатам не привел.

В результате 15 марта 2023 года было вынесено судебное решение об объявлении супруга истицы умершим в соответствии со ст. 45 ГК РФ. 15 апреля 2023 года решение вступило в силу.

Гражданка Петрова как законный представитель своего сына обратилась к нотариусу. Датой открытия наследства стало 15 апреля 2023 года. Тогда же нотариусу было заявлено о принятии наследства сыном гражданки Петровой по праву представления.

Через шесть месяцев 15 октября 2023 года нотариус выдал свидетельство о праве на наследство на имя сына гражданки Петровой.

В течение какого времени нужно принять

В Гражданском кодексе, в статье 1154 речь идет о том, сколько времени отводится гражданину, чтобы он принял права на имущественную массу. Такой период равен полугоду. Отсчет ведется с момента, когда открыто наследство. В ситуации, когда открытие произошло в день, когда предположительно скончался гражданин, то лица, состоящие с ним в родстве, вступают в такие права в течение шестимесячного срока с момента вынесения соответствующего решения судебного органа.

Это относится к случаям, когда человек считается пропавшим без вести, при условии, что его тело не было найдено. Вступление в указанные права осуществляется путем очередности. Очередь правопреемников отражена в гражданском законе. К примеру, если лицо, относящееся к первой группе правопреемников, составляет отказ от имущества, то права переходят к гражданам из второй группы и т.д. Для остальных категорий законодатель отводит срок для принятия имуществе меньший, нежели для близких родственников покойного.

Такой срок составляет три месяца. Отсчет начинается после того, как окончится течение шестимесячного срока.

ВНИМАНИЕ !!! Если за эти 6 месяцев никто не заявил права на наследственную массу – человек вправе посетить нотариальную контору и выразить свое желание стать собственником этого имущества.

Если по истечению установленного срока никто не заявил права на наследство – оно передается государственным органам. В дальнейшем, при появлении лиц, которыми пропущены сроки, может быть подано заявление в судебный орган и восстановлен срок.

Итак подводя итог, можно все таки сделать вывод, что фактическое принятие и завещание — могут существовать вместе. Хотя судии не редко и не соглашаются с выводами, видимо забывая о п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» все таки правильно рассуждать следующим образом:

Наследник по завещанию совершивший действия свидетельствующие о принятии наследства, считается принявшим наследство по завещанию, если эти действия были направлены на объект наследования указанный в завещании.

И еще из вышеуказанного п.35 Пленума исходит, что для принятия всего наследства указанного в завещании, достаточно принять( то есть совершить действия свидетельствующие о принятии наследства) хотя бы в отношении одного объекта указанного в завещании.

В суд было направлено исковое заявление от СНТ «Ветеран» в отношении гражданина Белова И.Р. о взыскании ответственности по членским целевым взносам.

Судебный орган постановил, что поскольку на основании закона правопреемник принимает все имущество, а не его отдельную часть из прописанного в завещании. Поэтому гражданин Белов И.Р. обязуется оплачивать все членские взносы целевого характера, независимо от того, что имеющийся надел имелся в собственности скончавшегося родственника.

Суть такого решения обоснована тем, что по завещательному документу в наследство был передан пай земли, что находится в собственности СНТ «Ветеран». У гражданина уже имеется такой же надел земли в этом товариществе, за который он исправно платил все обозначенные взносы. Что же касается переданного надела земли по завещанию, то он им не пользовался и соответственно не уплачивал взносы.

Суд вынес решение на основании представленных фактов, что гражданин Белов И.Р. обязуется выплатить задолженность перед СНГ «Ветеран», плюс уплатить государственную пошлину и компенсацию относительно юридических расходов по рассмотрению этого дела. Основываясь при этом на то, что положениями п.1 ст. 1110, ст. 1111, ст. 1112 ГК РФ обозначено, что данный гражданин фактически обрел наследство, так как после кончины завещателя имущество передается в порядке универсального правопреемства, то есть в целостном виде. Поэтому, если он относится к членам товарищества и оплачивал взносы на один из имеющихся у него земельных наделов, а второй надел по закону перешел автоматически во владение, то он получается непосредственно в его собственности.

Фактическое принятие наследства у нотариуса

В случае, когда наследником были совершены те или иные фактические действия, законом не предписывается обязательная подача нотариусу заявления о принятии наследства. Но это не означает, что обращаться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство не придется, ведь в противном случае могут возникнуть трудности с оформлением права собственности.

Читайте также:  XI. Порядок оплаты труда стажеров

Нужно обратить внимание, что срок обращения к нотариусу за свидетельством не ограничен, в то время как все фактические действия по принятию имущества умершего нужно совершить в пределах шестимесячного периода с даты смерти последнего. Таким образом, обратиться к нотариусу за свидетельством нужно до окончания 6 месяцев со дня смерти лица.

Фактическое принятие наследства. Что это такое?

Почти все мы являемся потенциальными наследодателями и наследниками и такие вопросы как куда обратиться, что сделать и в какие сроки, важно знать всем. Незнание элементарных основ наследственного права, в частности несоблюдение сроков обращения, невыполнение определенных юридически значимых действий может привести даже к утрате законного права. Ответим на часто возникающие у граждан вопросы наследования, в частности вопросы, касающиеся фактического принятия наследства.

Наследство открывается в день смерти наследодателя. В течение 6 месяцев с даты открытия наследства, наследники должны подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Либо второй способ принятия наследства: принять его фактически.

Что это означает? Это значит, что наследник должен совершить действия, дающие понять, что к наследственному имуществу он относится как к своему собственному, например уплата налогов, ремонт, использование вещи и т.д.

Достаточно фактически принять (вступить во владение) частью имущества.

  • Вопрос: Являюсь единственным наследником. В наследственную массу входит квартира и автомобиль. После смерти наследодателя продолжаю пользоваться его автомобилем, однако во владение квартирой не вступил. Означает ли это, что я фактически принял только авто, а квартиру нет?

Нет, не означает. Наследство можно либо принять, либо не принять. Отказ от наследства в части не допустим. Таким образом, вступив во владение частью имущества (автомобилем), Вы фактически приняли наследство, то есть и квартиру.

На практике судом вполне может быть удовлетворено заявление о признании факта принятия наследства (например квартиры) даже в случае «принятия» наследником какого-либо символического предмета, вещи наследодателя. Скажем, это может быть любимый свитер наследодателя, его трудовая книжка, его награды, и любое другое имущество.

Надо лишь доказать в суде, что эта вещь действительно принадлежала покойному и в течение шести месяцев со дня его смерти, вы ее приняли.

  • Вопрос: Умер мой дедушка. Я с ним не жила, и в его квартире не прописана. Наследников больше нет, мои родители умерли давно, но вот шестимесячный срок на принятие наследства я пропустила. Можно ли считать, что я вступила во владение квартирой, т.е. наследство принято мной фактически, если я сделала небольшой косметический ремонт в квартире деда после его смерти?

Безусловно. Сделав ремонт, вы совершили действия, дающие понять, что к имуществу относитесь как к своему собственному. Любое улучшение имущества всегда будет расценено судом как вступление во владение наследством. Хотя как видно из предыдущего ответа, вам достаточно было взять из квартиры вещь, принадлежащую наследодателю, то есть принять фактически «часть» наследства.

  • Вопрос: Умер отец, с которым я совместно проживал. Наследственное имущество – квартира. Наследников двое я и мой брат, который имеет свое жилье. Брат в течение шести месяцев подал заявление о принятии наследства нотариусу, а я заявление не подавал, но принял наследство фактически, так как продолжал проживать в этой квартире. Теперь брат получил свидетельство о праве на наследство и считает, что собственник квартиры только он. Что мне делать?

И вы, и ваш брат приняли наследство. Вы – фактически, а брат – подав в шестимесячный срок заявление о принятии наследства нотариусу. В данном случае заявление об установлении факта принятия наследства подавать в суд не стоит, потому, как имеется спор о праве.

В этой ситуации нужно подать иск о признании права собственности на ½ доли наследуемой квартиры на основании фактического вступления в права наследования. Свидетельство о праве на наследство, выданное ранее вашему брату нотариусом, будет признано недействительным.

  • Вопрос: Моя мать фактически приняла наследство (квартиру), доставшееся ей после смерти ее родителей, но у нотариуса не оформляла. Теперь, когда умела и мать, нотариус не выдает свидетельство о праве на наследство, мотивируя тем, что нет доказательств того, что моя мать была собственницей квартиры. Прав ли нотариус, ведь я фактически вступила во владение квартирой?

Комментарий к Ст. 1153 ГК РФ

1. Принятие наследства — действия наследников, выражающие волю последних на вступление в наследство, юридические факты, с которыми закон связывает возникновение прав на наследственное имущество. Принятие наследства — всегда действие. Законом установлены два способа принятия наследства: 1) формальный и 2) фактический.

2. Формальный способ вступления в наследство осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Способ подачи заявления — лично, через представителя либо посредством почтовой связи.

3. Фактический способ выражается в совершении наследником конклюдентных действий, с которыми закон связывает принятие наследства. При этом необходимо учитывать, что законом установлена опровергаемая презумпция намерения наследника принять наследство.

Судебная практика.

…Указанные действия (действия по принятию наследства, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ) могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).

Читайте также:  Льготную ипотеку для семей с детьми продлили до конца 2023 года

Пример ситуации с наследством

Дедушка + бабушка у них два сына (первый сын дядя, второй сын папа племянника).

Дом – Владели бабушка и дедушка – КАК? Основание? (Приватизация или договор купли-продажи).

Умерла бабушка – в наследство вступил дедушка и первый сын, второй сын отказался. Домом владеют два человека в долях 1/2 каждый.

Умер дедушка – никто в наследство не вступил. Завещания нет.

Осталась доля в доме не оформленная в собственность.

Сын владеющий долей дома – платил коммунальные платежи и ухаживал за домом.

Прошло 3 (три) года и родственники задумались над вступлением в наследство. Документов на вторую часть (долю) дома не нашли.

Что делать дальше, чтобы вступить в наследство по закону?

Какое имущество называется выморочным?

Что такое выморочное наследство?

Согласно действующему законодательству выморочным принято называть любое имущество умершего человека, которое в предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ, случаях, принимается в собственность государства, субъектов РФ или муниципальных образований.

Российским законодательством предусмотрены случаи, наступление которых, повлечет за собой для определенного круга лиц обязанности оформить недвижимость в собственность.

Положения ст. 1151 ГК РФ содержит виды собственности, подлежащей наследованию.

Так, выморочным считается имущество:

  • когда наследники, право которых по любому из законных оснований отсутствует;
  • родственники не имеют или лишены права принимать имущество в наследство или они признаны по закону недостойными и/или они отстранены;
  • существующие приемники, любой предусмотренной законом очереди, не совершили необходимые действия, подтверждающие принятие наследства;
  • наследники воспользовались своим правом написать отказ от принятия.

Уже в римском праве признавалось, что наследство можно принять как прямым выражением воли (сначала это делалось формализованным торжественным путем, позже — путем простого заявления), так и без соблюдения какой-либо формы . В последнем случае способом принятия наследства было «поведение в качестве наследника» (pro herede gestio): pro herede (se) gerere означает «вести себя как наследник». Любое действие, включающее распоряжение или пользование наследством (приобретение наследственных вещей, уплата долгов и т.д.), подразумевало молчаливое его принятие .

В литературе фактическое принятие наследства часто называют неформальным.
Франчози Дж. Институционный курс римского права: Пер. с ит. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2004. С. 267. См. также: Чезаре С. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2002. С. 283, 284; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты: Пер. с исп. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 659 — 660.

Юридическая логика, лежащая в основе правила о фактическом принятии наследства, ясна: принимая наследство, наследник становится его собственником; если он ведет себя в отношении наследственного имущества как собственник, значит, он желает им стать, т.е. желает принять наследство. Эта логика прочно укрепилась в законодательстве государств, следующих романистической традиции. Эта логика всегда признавалась и в отечественном праве. В ст. 1261 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи указывалось: «Принятием наследства почитается, когда наследники ни отзыва о неплатеже долгов не учинили, ни доходов с имения умершего не сохранили, а владели и пользовались имуществом в личную себе прибыль». При этом в комментарии к этому положению подчеркнуто, что и «исполняющий обязательства наследодателя считается принявшим наследство» . Право на наследство признавалось и за тем, кто, действуя как собственник, не только владел и пользовался имуществом, но и освобождал его от долгов.

Законы гражданские (Свод зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 г.). С разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву (по 1 июня 1908 г.) / Сост. И.М. Тютрюмов. 2-е изд., испр. и знач. доп. СПб.: Законоведение, 1908. С. 761 — 762.

В ст. 429 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. была включена следующая норма: «Если присутствующий в месте открытия наследства наследник не заявит о своем отказе от наследства в течение трех месяцев со дня открытия наследства, он считается принявшим наследство». Деление наследников на присутствующих (т.е. проживавших в населенном пункте по месту открытия наследства в момент его открытия) и отсутствующих также было основано на описанной выше логике: именно «присутствующие» наследники обычно вели себя как собственники, вступая во владение наследственным имуществом и заботясь о его сохранении.

Фактическому принятию наследства была посвящена ст. 546 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.: «Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом…». Хотя в законе упоминалось только вступление во владение, анализ подзаконных актов и практики того времени свидетельствует, что доказательством фактического принятия наследства признавались те же действия, что и перечисленные в ст. 1153 действующего ГК РФ. Это обстоятельство позволяет и сегодня при разрешении споров обращаться к указанным документам как к авторитетным источникам неофициального толкования.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *